Да и вообще, если уж на то пошло, обсуждение «недопустимости» доказательства в суде присяжных в принципе не имеет смысла. То есть если судья допустил до оглашения то или иное доказательство, допустимость которого оспаривает сторона защиты, то смысла рассуждать о его недопустимости в присутствии присяжных уже нет. Ибо присяжным все равно какая подпись в протоколе отсутствует или у какого специалиста нет должного диплома. Раз доказательство доведено до их сведения, оно уже стало предметом их изучения. Присяжным будет также в целом все равно допустимым ли способом получено признание вины, если в дальнейшем оно подкреплено другими убедительными доказательствами. Судьи прекрасно знают об этом, поэтому регулярно «молчаливо позволяют» прокурорам довести до присяжных ту или иную недопустимую информацию, ограничившись затем формальным указанием не воспринимать ее в качестве доказательства.
Об этом «супероружии» председательствующего писал еще в далеком 2004 году судья Мосгорсуда в отставке Сергей Пашин:
«…Определенные основания для таких взглядов дает действующее уголовно-процессуальное законодательство, нормы которого изложены крайне неудачно и противоречиво. Так, в части 7 статьи 335 УПК РФ говорится: «В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями…». Однако пункт 1 части 1 статьи 333 УПК РФ предоставляет присяжным заседателям право «участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела». Выбор между этими нормами определяется ценностями и правопониманием судей, однако, даже отдав предпочтение первой из этих статей, нельзя зайти в выводах так далеко, как это сделали судьи теперь.
В определении Кассационной палаты Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 1998 г. по делу Князева безосновательно утверждается: «В суде присяжных коллегия присяжных заседателей принимает участие в исследовании обстоятельств дела и разрешает вопросы только о факте. Все правовые и процессуальные вопросы входят в исключительную компетенцию председательствующего судьи и разрешаются без участия присяжных заседателей». Данная позиция не основана на законе потому, что в силу пункта 4 части 1 статьи 299, части 1 статьи 334, пункта 3 части 1 статьи 339 УПК РФ присяжные заседатели разрешают важнейший правовой вопрос о виновности подсудимого, а председательствующий разъясняет им нормы материального и процессуального права (пункты 2, 5, 7 части 34 статьи 340 УПК РФ)».
Источник: http://www.biblioteka.freepress.ru/doc/sud_pacshin.html
С тех пор мало что поменялось, разве что судебная практика, посвященная этому вопросу стала еще более изощренной и циничной. Например, если вопрос допустимости доказательства в присутствии присяжных не поднимался, но апелляционной инстанции очень хочется найти основания для отмены оправдательного приговора, эти самые «процессуальные вопросы» суд может с легкостью балаганного фокусника «выудить» из почти любого действия защиты. Например, оцените такую вот процессуальную эквилибристику, приведенную в Кассационном определении ВС РФ от 28.08.2012 года по делу №209-О12—4СП:
«В ходе допроса свидетеля К. стороной защиты выяснялся вопрос изготовления схем приложений к протоколу его допроса в ходе предварительного следствия. При этом данному свидетелю адвокатом Малютиным был задан вопрос: «Данную схему изготавливали Вы?». На что свидетель ответил: «Схему изготавливал не я. Мне она была представлена во время допроса …". Аналогичные вопросы стороной защиты были заданы свидетелям К., К. и М. чем фактически в присутствии присяжных заседателей поставлена под сомнение допустимость этих доказательств».
http://www.zakonrf.info/suddoc/3317afb753467ff659b65d6742ffc448/
Хотелось бы, взглянув в глаза этим служителям Фемиды, поинтересоваться: по каким таким приметам присяжные заседатели должны были догадаться, что указанные показания свидетеля ставят под сомнение допустимость представленной присяжным схемы, которая была допущена до предъявления председательствующим? Ведь для этого присяжным заседателям было необходимо, как минимум, иметь сведения о том, что такой порядок получения схем противоречит действующему законодательству.
В итоге, из этих скупых строчек судебного решения мы выводим глобальный философско-правовой вопрос: «Если исследуемое доказательство получено без нарушения норм права, то почему обсуждение порядка его получения должно вызвать у присяжных сомнения в его допустимости? Если же доказательство было получено с нарушением требований закона, то почему председательствующий признал его допустимым?».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу